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2024年03月28日 星期四 20:46:07
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Tag: 侵权

美国耐克公司起诉Lululemon旗下魔镜公司产品侵权

【加拿大都市网】美国耐克公司(Nike)对加拿大运动服制造商Lululemon提起诉讼,指控其健身魔镜(Mirro)侵犯耐克六项专利,并对所谓的侵权行为提出三倍索赔。 健身魔镜是Lululemon旗下公司推出的一款智能镜子,可内置健身课程或用作居家健身使用等。 耐克向美国曼哈顿地区法院提起诉讼,并称公司曾在1983年对一种测量跑步者速度、距离、时间和卡路里的设备提出专利申请,他们认为其数字生态系统中的应用程序和技术对市场竞争力至关重要,而包括心率监测在内的数据元素却正在被Lululemon的魔镜不公平地使用。 耐克在法庭文件中表示:“公司追求对其数字体育创新的知识产权保护,并保护其来之不易的权利不受侵犯。”同时,耐克还称,Lululemon所谓的侵权行为是“知情的和有意为之”,并要求赔偿金额高达法院裁决或评估的三倍。 Lululemon公司没有对此进行回应。不过,该公司的一名代表律师驳回了耐克提出的专利侵权指控。加州律师范诺特(Diek O. Van Nort)在在一份写给耐克的信中表示:“我们已经完成了对耐克认定专利的初步审查。Lululemon认为耐克的专利与魔镜和魔镜中的应用程序无关。” 健身魔镜是魔镜公司(Mirror)推出的一款产品,2020年新冠疫情,居家健身迎来爆发,而该公司也在疫情期间,作价5亿元被Lululemon收购。这款镜子在加拿大售价1,895元,外加每月49元的订阅费,可获得瑜伽、拳击和冥想等居家健身课程。 有分析认为,耐克在近期提起诉讼,或是因为该公司在瑜伽和运动生活市场的主导地位受到Lululemon的压力和影响。   V33

Marvel剧集《WandaVision》撞名 万达集团拟告迪士尼侵权

Marvel剧集《WandaVision》(温黛与幻视)预计今年底上映,然而近日有外媒透露,万达集团(Wanda Group)或向美国政府提告迪士尼侵犯其商标版权。 据外媒报道,万达集团计划向入禀美国法院,控告迪士尼旗下的Marvel剧集即将播出的《WandaVision》侵犯其商标版权。据报万达集团表示早于全球多国注册了“Wanda”的商标。 涉事角色“绯红女巫”(Scarlet Witch)由女星伊莉莎白欧森(Elizabeth Olsen)饰演,首次出现在电影《美国队长 2》片尾,由于Marvel当时还未将角色版权回购,所以戏内角色大多称呼她为“Wanda”而不是“Scarlet Witch”。 消息传出后,迪士仍未宣布剧集是否会延后播出,亦未有作出回应。剧集因为新冠肺炎疫情已暂停拍摄。

《锦绣未央》侵权案入选十大案例 分散抄袭16部小说

 北京高院4月21日发布“2019年度北京法院知识产权司法保护十大案例”。记者注意到,此前曾备受关注的“小说《锦绣未央》”侵权案入选。   北京高院认为,该案涉及被告的一部小说分散抄袭了12位知名作家的16部小说,是新技术条件下典型的大规模抄袭行为,法院裁判及时向社会传递了尊重鼓励原创、抵制抄袭的声音。(新浪娱乐)  

New Balance中国控侵权胜诉 获赔偿千万

(■New Balance(左)告赢山寨的NEW BARLUN(右)。) 继中国“乔丹”被判侵权美国“佐敦”后,再有内地运动品牌于侵权官司落败。上海市浦东新区法院昨日对“New Balance”(内地译“新百伦”)及内地“NEW·BARLUN(纽巴伦)”的商标纠纷案件作出一审判决,认定纽巴伦对新百伦构成不正常竞争,判赔偿经济损失一千万元人民币,以及有关维权开支八十万元人民币。   上海的《国际金融报》报道,“New Balance”在内地有相当知名度,遭到很多山寨仿冒。其中“NEW·BARLUN”便因商标、读音、外观设计等与“New Balance”相似,而让消费者对两款运动鞋“傻傻分不清”。   为此,新百伦贸易(中国)有限公司以纽巴伦(中国)有限公司构成不正当竞争为由诉至法院,索赔三千万元。   新百伦公司诉称,该公司为美国著名的运动制品生产商,在中国商标局注册了“New Balance”“NB”“N”字母等系列商标。“New Balance”运动鞋有标志性设计,即在鞋两侧中央位置靠近鞋带处使用大写的英文字母“N”装潢。被告纽巴伦公司大量生产、销售两侧印有“斜杠N标识”的运动鞋,侵犯了新百伦公司上述有一定影响的商品装潢,给原告带来巨大损失。   纽巴伦公司辩称,其拥有两个有关斜杠“N”字母注册商标,依法享有在核准商品类别上使用注册商标的权利,且上述商标现均为合法有效商标,应当依法得到保护。故其在运动鞋上使用注册商标的行为,不构成不正当竞争。   浦东新区法院判决指出,新百伦公司的“N”字商标,在被告注册前已经形成“一定影响”。   纽巴伦公司作为同业竞争者,在明知原告的鞋两侧“N”字母装潢具有一定影响的情况下,仍然在其生产的同类商品的相同位置上使用近似标识,其攀附原告商誉、造成市场混淆的主观过错明显,足以导致消费者对商品来源产生混淆、误认,违背了诚实信用原则和公认的商业道德,构成不正当竞争。法庭因此裁定支持原告要求新百伦诉求。   较早前,美国NIKE公司下属的“佐敦”商标状告中国知名运动品牌“乔丹”侵权,最高法院本月初终极裁定中国“乔丹”侵权。有分析认为,近日连续有内地山寨品牌在侵权案中落败,相信是北京当局借此展示保护知识产权。

国产快餐“真功夫”侵权形象 李小龙之女索赔2.1亿

因疑似使用酷似功夫巨星李小龙形象的图标,中国知名连锁快餐店“真功夫”近日被李小龙的女儿李香凝为法人代表的公司告上法庭,索赔2.1亿元(人民币,下同)。“真功夫”26日发表声明,称该商标经国家授权,“已经使用了十五年”,对指控“很疑惑”并准备应诉。该案已在上海二中院立案。 据报道,起诉广东“真功夫”的美国公司“Bruce Lee Enterprises”法定代理人正是李香凝。综合澎湃新闻、《新京报》报道,该公司要求其立即停止使用李小龙形象、在媒体版面上连续90日澄清其与李小龙无关,并索赔其经济损失2.1亿元,以及维权合理开支8.8万元。目前上海二中院已立案,尚未开庭审理。 李小龙公司代表律师叶芳表示,索偿额参考成龙的商业价值,在2010至2014年间,格力电器向成龙支付每年1400万元代言费;2019年成龙的代言费则为一年3000万元。叶芳指真功夫品牌始于2004年,至今侵权15年,故索偿2.1亿元。 “真功夫”营销策划人叶茂中于2004创立了功夫高手形象“功夫龙”,该商标与李小龙身穿黄色黑边运动衣摆出功夫架式的经典图像所差无几。 原告代理律师叶芳向媒体透露,叶茂中团队曾对该商标图案进行知识产权登记,登记书备注信息为:“真功夫”图形内容为由李小龙功夫造型图案及“真功夫”等文字组合组成的造型图案。 中国律师:提起诉讼时间太晚 叶芳表示,“真功夫”知道他们是在使用李小龙形象,但拒绝取得授权,该行为属于“对李小龙肖像的恶意使用”。 事件曝光后,迅速在网络引起热议,不少网友都表示一直以为“真功夫”是李小龙公司旗下的,并支持李香凝合理维权。 但也有网友反驳,“难不成穿黄服的就是李小龙?”有部分网友质疑,“为什么现在才维权?” “真功夫”26日早发表声明回应,称其使用的商标已由国家商标局审查后授权,多年前曾有争议,但商标一直没被判定侵权、撤销的行政或司法结果。 对于时隔多年后被起诉“很疑惑”,并称“正积极研究案情、准备应诉”。“真功夫”当晚再度强硬发声,称李香凝并未与其沟通,“我们没有侵权,不会寻求庭外和解。没有更换真功夫品牌商标的计划”。 上海知名知识产权律师游云庭26日指称,李香凝一方从不正当竞争入手,起诉真功夫故意引人误认商标与李小龙有特定联系;此外,真功夫难以证明商标与李小龙无关,另按《商标法》规定,“在先权利人”(即李香凝一方)应在商标注册之日起五年内,向相关部门提出商标无效申请,如今真功夫即使败诉,也可继续使用商标。 上海靖之霖律师事务所樊星律师认为,对于李小龙公司来说,他们提起诉讼的时间太晚了,这个案件和乔丹的案子极为类似,都是在被控侵权人使用商标很多年后国外的权利人提起诉讼,最后面对的压力会大很多。 多番交手 恩怨纠缠近十年 这不是真功夫和李小龙女儿第一次交战了。有网友解读:“2010年她就开始维权了,至今也没成功,主要原因是企业方一开始就聪明地打了个擦边球,用了一个酷似李小龙但不是李小龙的人物形象,这是否属于侵权,法律上有很大争议。” 李小龙女儿(Shannon Lee,中文名:李香凝)是Bruce Lee Enterprises, LLC(李小龙有限责任公司)法人代表。“功夫之王”李小龙的形象深入人心,内地不少商品、店舖未经授权频频使用其形象、姓名登记为商标并作商业用途。其女李香凝近年开始陆续买回父亲的影片和商标版权,并注册了近六十个与李小龙相关的商标。其后她还采取多项措施进行维权,包括在中国成立维权办公室等,并打算把这些资源重新进行整合,让“李小龙”成为全球品牌。 据《南都人物》引述李香凝表示,“过去多年,我们在全国各地采取了一些措施,比如某企业使用李小龙姓名作为企业名称,发律师函后,都取得了较好的维权效果。但是对这个最大的侵权公司‘真功夫’,我们是现在才开始起诉的”。 早在2010年,每日经济新闻曾报道:“真功夫”被指商标侵权,李小龙女儿奔走维权。李香凝当时表示,该品牌标志使用了疑似李小龙功夫的动作形象,“有必要拿起法律的武器进行一场维权行动”。她还与国家工商总局商标局进行接洽,该局覆函表示,李小龙及其英文姓名“BruceLee”开发利用的权利应当归其继承人所有。 当年就有多家媒体报道,李香凝起诉真功夫涉嫌商标侵权。当时的诉讼结果目前并没有确切的信息,但真功夫26日晚向中新网透露:只是收到法院关于美国加州的Bruce Lee Enterprises, LLC公司诉讼的相关材料,除此之外,李方并未与我们沟通。 侵占公司财产 创办人入狱仍在服刑中 真功夫网站介绍,自1999年以来,真功夫先后进驻广州、深圳、北京等多个城市。其曾宣传称是中国快餐行业前五强中唯一的本土品牌,要做“中国麦当劳”。真功夫是蔡达标跟老婆,还有小舅子一起创办的,后蔡达标出轨,老婆用股权换来了儿子的抚养权,随后小舅子跟前姐夫对簿公堂,最终,蔡达标入狱14年。 1990年,蔡达标的妻弟潘宇海开了一间叫“168”的甜品屋。21财经网报道,小店的生意十分旺,蔡达标夫妻遂于1994年以4万元正式加盟该小店,当时潘宇海占股50%,蔡达标跟老婆各占股25%。甜品店由此扩大,为了经营粥粉面的蒸品店,取名“168蒸品快餐店”,后来又改名为“双种子”。蔡达标跟潘宇海两人轮流做总裁,每一届的任期为5年。“双种子”营业额,从每年几十万元逐渐增长至几百万元,并拥有多间分店。 2004年,双种子进军广州不顺。蔡达标花费400万元邀请品牌策划人叶茂中策划品牌形象。叶茂中重新包装了真功夫的形象,并且提出了功夫还是蒸的好的口号。数据显示,至2005年底,真功夫第100间直营连锁店在广州开幕,也让其赢得“中国第一中式快餐连锁”品牌的美誉。 2006年,蔡达标发生了婚外情,蔡达标的妻子怒而跟他离婚。妻子用自己25%的股权换来了儿子的抚养权。这个时候真功夫的股权变成了潘宇海跟蔡达标各占50%。 蔡达标积极推进“去家族化”的动作,潘宇海被逐渐架空。2009年前后,蔡潘斗争进入白热化,接连上演内讧。2011年,蔡达标因职务犯罪被捕,目前仍在监狱服刑,随后,潘宇海接管真功夫。 2013年12月,广州天河区法院认定蔡达标职务侵占和挪用资金两项罪名成立,判处有期徒刑14年,没收个人财产100万元,二审维持原判。受此影响,真功夫生意走下坡,企业日渐低调,上市更是遥遥无期,但依然是一间营业额高达百亿的企业。

李鬼打死李逵 “无印良品”要赔中国山寨品牌62万

 (星岛日报报道)家喻户晓的日本家居品牌“无印良品MUJI”终极败诉予内地山寨“无印良品”。日本“无印”早年在中国申请商标时并未申请纺织品、牀上用品等相关商品上注册商标,被北京“无印”抢注并反告其侵权,长达近二十年商标争夺战就此拉开帷幕。近日,北京高级法院就此案作出终审判决,要求日本“无印”停止侵权及发布一个月声明以消除侵权影响,并赔偿逾六十二万人民币。目前,日本“无印”已在淘宝天猫旗舰店发布相关声明。   日本“无印”母公司株式会社良品计画(下简称良品计画)在内地几乎所有商品类别上注册了“无印良品”商标,但遗漏注册纺织品、牀上用品、毛巾等商品类别的商标,结果被北京棉田公司及北京无印公司抢注。良品计画2001年起向内地商标局提出异议但不果,从此双方开始了长期的法律拉锯。   一七年,北京法院作出判决,日方在内地销售的部分商品标识“错误使用”了北京“无印良品”商标,应向北京棉田支付六十二万余元,并在门店发出侵权声明。但良品计画去年发现北京“无印”的装修风格、商品设计及陈列方式都与日本“无印”相差无几。而且连原本明显不同的LOGO也开始使用完全和日本“无印”差不多一模一样的中文字款和商标设计,仅是所配的英文不同,其英文为“Natural Mill”。遂提出上诉。   近日,北京高院昨出终审判决,维持原判。北京高院表示,注册商标具有地域性,被诉侵权产品在中国境内进入商品流通领域后即已侵犯涉案商标专用权,良品计画应当承担相应侵权责任。   日本“无印”已在淘宝天猫旗舰店发布声明,称已整改上述商品的商标标注情况。而且店内相关产品描述中均只用了“MUJI”的名称,展示的商标图片也避开了“无印良品”。   这个判决引起网友热议,大都认为山寨品牌赢了正品“不可思议”。也有网友表示,法院给出的判决也十分公正,但北京“无印”不应照搬日本“无印”,“这种行为令人不齿”。

Papi酱公司被要求索赔25.7万元!原因是……

因认为短视频品牌papitube旗下的自媒体账号“Bigger研究所”上传的视频配乐侵犯其信息网络传播权,北京音未文化传媒有限责任公司(以下简称音未公司)将papitube的经营方诉至北京互联网法院,要求判令其停止通过一切平台传播该短视频,并连带赔偿经济损失及维权合理开支共计25万余元。 7月23日,北京互联网法院开庭审理了此案。据企业工商信息显示,知名视频博主papi酱(姜逸磊)为被告公司的大股东之一。 音未公司未经许可使用配乐属侵权 音未公司诉称,其是国内专业的音乐版权授权与音乐版权定制服务公司。2019年3月19日,经日本唱片公司Lullatone,lnc。合法授权,音未公司取得音乐《Walking On the Sidewalk》版权独家专有使用权以及维权权利。 而北京春雨听雷网络科技有限公司(以下简称春雨听雷公司)和徐州自由自在网络科技有限公司(以下简称自由自在公司)是短视频制作品牌“papitube”的经营管理者。其中春雨听雷公司是自由自在公司的全资子公司。而姜逸磊持自由自在公司30%股份。 音未公司发现,papitube未经许可使用音乐《Walking On the Sidewalk》作为背景音乐制作名为“20180804期2018最强国产手机大测评”的商业广告推广短视频,并将该视频上传至“酷燃视频”通过自媒体账号“Bigger研究所第一季”传播,该视频播放近600万次。 音未公司认为,papitube是原创短视频制作和商业运营的专业机构,但仍在不经授权、不支付授权费的情况下肆意使用音乐《Walking On the Sidewalk》制作侵权短视频并传播,获得巨大的经济收益。 据此,音未公司请求法院判令二公司停止通过酷燃视频等一切平台传播含有音乐《Walking On the Sidewalk》的短视频“20180804期2018最强国产手机大测评”,并连带赔偿音未公司经济损失20万元及合理开支5.7万余元。 papitube:对方无法证明拥有著作权 春雨听雷公司称,现有证据无法证明音未公司享有音乐《Walking On the Sidewalk》的相关著作权,亦无法证明papitube实施了侵权行为。根据QQ音乐、虾米音乐等主流音乐网站的标注,涉案音乐的作者为“Lullatone”,并明确标注“Lullatone是来自美日的夫妻二人组”,音未公司提交的由Lullatone,Inc。出具的授权书无法证明其对涉案音乐作品享有著作权。 春雨听雷公司认为,音未公司提交的录屏文件虽经时间戳认证,但无法确定背景音乐是否来源于涉案视频,亦不能通过现有时间戳认定确属于网页播放的声音。 此外,春雨听雷公司认为,涉案音乐仅有简单的旋律而并无歌词,Lullatone及其音乐作品亦不具有知名度,发布时间为2011年,所以该音乐的商业价值极低,侵权行为可能获得的利润低。关于音未公司主张的合理支出,春雨听雷公司认为其费用过高,明显不合理。 自由自在公司答辩称,同意春雨听雷公司的答辩意见,并补充称其并非papitube经营者,不存在共同侵权行为。 庭审现场:屏幕共享验证可在线勘验 庭审中,音未公司代理人指出,涉案短视频“20180804期2018最强国产手机大测评”实际上是商业推广广告,其中展示了Vivo、 OPPO、小米、华为、美图等五款手机,并由其男主播在口播中为唯品会平台的促销活动做推广,视频中还包含唯品会活动宣传海报。 春雨听雷公司称,其在2019年初收到原告方的侵权提醒后,为谨慎起见下线了所有视频并且没有保存原件。法院要求其在七日内向法院提交涉案视频作品,逾期将承担举证不能的不利后果。 庭审中,春雨听雷公司的代理人通过北京互联网法院电子诉讼平台的屏幕共享功能,向法庭展示了涉案视频的录屏文件和截图在联合信任时间戳服务中心的验证情况。 经上传验证,系统提示“该凭证自申请时间戳时起,内容保持完整,未被更改”。被告也以此方式成功验证了涉案音乐作品在QQ音乐和虾米音乐的详情页截图。 北京互联网法院法官伊然介绍,在北京互联网法院“网上案件网上审理”的审理模式下,使用屏幕共享功能,当事人无需在时间戳验证中将文件及证书拷贝至法院进行当庭验证,通过电子诉讼平台屏幕,法官和当事人可通过可视化的方式进行在线现场勘验,这大大减轻了当事人的诉累,保护了当事人诉讼材料的安全,降低了举证难度和证据勘验成本。此案未当庭宣判。

法庭见!莱昂纳德起诉Nike:Logo是自己设计的!

■伤病痊愈后,莱昂纳德表现神勇;小图为诉讼所涉及的手掌形标志。路透社 多伦多猛龙球星莱昂纳德3日向南加州的法院提交了诉状,正式对耐克提起了诉讼。在诉状中,莱昂纳德声称这个商标是他设计的商标的延伸,他允许耐克在“某些商品”中使用这个商标。但是,耐克在没有征得他同意的情况下,对他设计的商标进行了版权注册保护。 上周,《纽约时报》在报道中指出,快船“悄悄地调查并试图购买‘Klaw’这个商标的版权,该商标归耐克所有”。莱昂纳德将在今年夏天成为一名自由球员,快船购买这个商标的版权就是为了增加引进莱昂纳德的希望。耐克方面有一位高管则表示耐克会拒绝所有的购买手段,让耐克尽可能久地拥有这个标志的版权,并确保不会出现在莱昂纳德的签约合作伙伴的相关装备上。 莱昂纳德此前是Air Jordan(耐克旗下佐敦品牌)的代言人,但是去年,双方结束了合作关系。上赛季莱昂纳德因为神秘的股四头肌伤势只打了9场比赛,并且与马刺队的关系也陷入了僵局,或许是受此影响,莱昂纳德跟耐克的续约谈判进展得并不顺利。 相比于球场上展示出的统治力,莱昂纳德的商业价值无疑要逊色的多,甚至可以说是低得可怜。此前他曾与AJ签下了一份每年400万美元左右的代言合同,但球鞋销量不尽人意,关注度远远不如哈登、杜兰特等同等级球星。当时,莱昂纳德的团队不断为其招黑,场外新闻流言不断,导致莱昂纳德的声誉受到重大影响。而屋漏偏逢连夜雨, 根据媒体此前的报道,耐克向莱昂纳德开出了4年价值2200万美元的续约合同,结果遭到莱昂纳德的拒绝。 要知道,这个数字连新科榜眼巴格利与彪马签下的合同都远远不如,更别说跟占士这样的终身合同相提并论。2012年韦德曾与李宁签下10年1亿美元的大合同,今年双方又将合作进一步升级为了终身合同,37岁的老韦德还能有如此的人气与商业价值,而正值生涯巅峰的莱昂纳德却连一份千万级别的合同都难拿到。之后,耐克宣布在与莱昂纳德的合同到期后,双方将不再续约。离开耐克后,莱昂纳德在2018年11月与另一家球鞋厂商签订了代言协议。 对于耐克来说,现在他们恐怕要悔青肠子了,虽然莱昂纳德依然是一位低调的球星,但是本赛季他用球场上的表现,为自己赢来了巨大的关注。本赛季莱昂纳德带领猛龙首次打进总决赛,在本赛季季后赛期间,他场均能拿到30.9分和9.1个篮板,是本赛季季后赛中表现最好的球星之一。没想到去到多伦多之后,莱昂纳德恢复的如此之好! 事实上,耐克最后悔错过是勇士队当家球星库里。之前,库里一直都是穿着耐克的球鞋,然而和莱昂纳德一样,耐克当年同样因为担心库里的伤病而没有表现出足够的诚意。

美国“恶名市场“名单 中国”拼多多”“淘宝”集体上榜

■拼多多现面临美国多项指控,图为民众通过该网站购物。资料图片 美国贸易代表处(USTR)25日发布《2018年恶名市场非定期回顾报告》,美国继续将中国列入其盗版和假冒问题的优先观察名单,并将中国电子商务平台“拼多多”新列入侵犯知识产权的“恶名市场”名单,还有阿里巴巴旗下淘宝网、北京秀水市场和深圳华强北电子市场等11家中国市场。 美国贸易代表处将全球33个线上市场和25个实体市场列入“恶名市场”名单。在这份报告发表之际,美国和中国正忙于结束一份针锋相对的贸易战。这场冲突始于美国对中国盗窃知识产权和强制技术转让的担忧。 美国贸易代表办公室的一名官员在讨论报告的电话会议上说,中国被列入该名单反映出其迫切需要改正与知识产权相关的行为。 美国之音报道,他指出,特朗普政府在贸易谈判中表达了长期以来的担忧,包括“强制性”的技术转让要求、广泛的版权侵犯以及“猖獗的”盗版和假冒产品。 中国电商平台“拼多多”首次被列入“恶名市场”名单。报告表示,尽管该网站假货泛滥,但消费者仍被平台上的低价商品所吸引。截至当日收市,在美上市的拼多多股价下跌3.6%。 淘宝网再入黑名单 阿里巴巴集团旗下的淘宝网连续第二年被特朗普政府列入“恶名市场”名单。尽管报告肯定淘宝网近年来打击网上售卖假货的努力,但指出平台上仍有大量侵权产品,而且受害的中小企业表示,从该网站撤下假冒商品的程式存在“问题”。 另一个中国电商平台敦煌网亦在黑名单中。 美国的报告亦将多个中国实体市场列入黑名单,包括北京秀水市场、深圳华强北及罗湖商业城等11家中国市场。 中国继续因知识产权问题被列入“优先观察名单”,俄罗斯、印度、墨西哥等国的一些实体市场和线上市场也被纳入“恶名市场”名单。 报告指责中国是全球假冒产品的主要来源国。美国海关和边境保护局(CBP)的资料显示,87%运抵美国的假货来自中国大陆或香港,这也是中国连续第15年列入“优先观察名单”。 此外,美国还将沙特列入11个国家的“优先观察名单”;加拿大被移至“整体观察名单”;塔吉克斯坦斯坦被从名单上除名。 美称将采取“适当行动” 美国贸易代表办公室表示,未来几周将针对长期列入优先观察名单的国家进行审查,对于未能解决问题的国家也会采取“适当行动”,包括依301条款制裁,或透过世界贸易组织(WTO)或其他贸易协议争端解决程式采取行动,以打击不公平贸易行为,并确保贸易伙伴遵守国际承诺。 美国继续将中国列入“306条款监督国家”。根据美国贸易法规定,在监督贸易伙伴国家执行知识产权协议时,若发现其没有令人满意地执行协议中的条款,则可将其列入“306条款监督国家”。相比较于“301条款”,被列为“306条款监督国家”则可视为美国将对其实施贸易报复的“最后通碟”。 美国自2010年起单独发布《恶名市场非定期回顾报告》,虽然该报告的调查结果不直接触发惩罚,但能为贸易主管部门制定贸易政策提供参考。 行业组织美国商会表示,全球缺乏对知识产权的保护损害了创新者和消费者的利益,支持特朗普政府继续就这个问题与外国政府交涉。 “全球知识产权法律总体上仍不发达,阻碍了美国尖端企业的创新和创造力获得公平价值的回报,使许多国家没有准备好迎接21世纪知识经济的挑战和机遇,”商会全球创新政策中心副主席基尔布赖德在声明中表示。 本报讯

太古广场打假“建功” 加拿大终于从侵权名单上消失

■■美国报告指出,加拿大近期打击假冒商品的行动,证明加国对侵犯知识产权采取更严厉的立场。加通社 美国昨日发布一份报告,将加拿大从其认为是最严重侵犯知识产权的国家名单中移除。 原因除了考虑在新的北美自贸协议中,采取了更严格保护知识产权规则外,部分归因于大多伦多区太古广场的打击假货行动。 据加通社消息,美国将加拿大从最严重侵犯知识产权的国家名单中移除,并非表明加拿大完全没有问题了,而是美国贸易代表办公室将加拿大列入较低级别“观察名单”,并对网络盗版和药品专利仍有持续的担忧。 加拿大去年首次被列入所谓的优先关注名单,还有其他11个国家,包括中国、印度和俄罗斯等,美国认为这些国家是最严重侵犯知识产权的国家。当时美国贸易办公室批评加拿大未能打击边境的假冒和盗版商品,并对药物和版权保护表示担忧,特别是在线知识产权的保护。 美指法院将祭出更严处罚 美国方面呼吁以“密切的双边接触”来解决这些问题。同时也恰逢新的《加美墨协定》(CUSMA)谈判,其中就包括了新的知识产权条款。 在昨日美国贸易办公室的一份报告中,美国官员明确表示,加拿大在贸易协议中对这条款的认同,是加国过去一年保护知识产权的最重大的迈进。一旦实施,这些承诺将大大改善加拿大的知识产权环境,包括长期存在问题的领域。 一些知识产权专家也对这些条款提出批评,暗示这笔交易将使美国公司受益,损害加拿大产业。 美国的报告还指出,在法院判决中做出更严厉的处罚,以及最近在多伦多地区的某个商场内打击假冒商品的行动,都证明加拿大对违规者采取更为严厉的立场。 据本报之前报道,约克区警方去年6月曾对太古广场实施了大规模扫荡假货突击行动。共出动30多名警务人员,检获数千件假冒商品。该商场之前就被美国指称为贩卖假货的黑点。尽管如此,报告还称,美国官员仍然担心边境和网上对假冒或盗版商品的保护不力,以及建议加拿大有关药品专利保护的法律做出改变。 美国官员将监督加拿大在新的贸易协议中,对知识产权条款的执行情况,并期待在明年与加方密切合作,以解决优先的知识产权问题。

“加拿大人民党”名字被指侵权 得改名了!

■■卞聂尔被指使用“加拿大人民党”名称侵犯版权。网上图片 综合报道 脱离联邦保守党另起炉灶的卞聂尔(Maxime Bernier),被指新成立政党的名称“加拿大人民党”(People's Party of Canada)侵犯版权,可能须要改名。 根据加拿选举局(Elections Canada)资料显示,加拿大人民党于今年1月17日正式注册,卞聂尔出任党领。不过,卑诗省阿波斯福市居民迪隆(Satinder Singh Dhillon)为此提出两项诉讼,声称拥有该个政党名称的版权及注册标记,要求卞聂尔立即停止使用。 他声称,早在卞聂尔向选举局注册前数个星期,已率先提出相关申请。他更提供一份传媒报道资料,显示早于2015年,他已提及该个政党名称。 要求选举局检讨审批程序 迪隆已入禀联邦法院,要求颁布禁令,禁止卞聂尔在即将举行的本拿比南选区的联邦补选中,使用加拿大人民党名称,以及就选举局批准卞聂尔注册该个政党名称时的审批程序作出检讨。 同时,他也提出另一项诉讼,控告卞聂尔及其他党员侵权。 迪隆坦言,获悉卞聂尔领导的政党将会派出候选人角逐本拿比南选区补选后,他决定采取相关法律行动。

山寨无孔不入 美国商标在华屡遭“侵权”

■■生产伊万卡品牌鞋子的中国公司在埃塞俄比亚的工厂。美联社 IVANKA 美国总统特朗普日女儿伊万卡名下公司在过去3个月内,获中国批出一共13项商标注册认可及8项临时认可。据称,在中国,有超过10个伊万卡的注册商标与她本人无关。 Air Jordan 自2002年起,中国品牌“乔丹体育”与美国Nike旗下以NBA传奇球星米高佐敦(中国译为迈克尔乔丹)命名的同名品牌“乔丹”(Air Jordan)就展开了商标争夺拉锯战。多年来双方互相指控侵权。最新一宗发生于2018年3月初,“乔丹体育”控告米高佐敦侵害商标权,要求对方赔偿30万元人民币。 网上图片 2017年7月进军中国市场,但半年不到就因中国品牌“安踏”起诉商标侵权获胜而停售。安踏指Brooks的标志与他们相似。福建泉州中院受理此案并判安踏胜诉,Brooks须赔偿因侵权行为给安踏造成的经济损失350万元人民币,产品须全部下架。 New Balance 2015年,美国运动品牌New Balance中文名称“新百伦”多次遭恶意抢注,被判侵权,须向中国品牌新百伦赔偿9,800万元人民币,New Balance其后上诉改判赔500万元人民币。 网上图片   来源:星岛日报     

“世纪大战”复审苹果赢了! 三星侵犯多项专利判赔5.39亿

■苹果公司和三星电子的专利侵权案裁定,三星被判向苹果赔偿5.39亿美元,图为一家手机商店张贴的海报中,三星与苹果并列。美联社资料图片   大约六年前,美国联邦陪审团裁定三星电子公司侵犯苹果公司智能手机iPhone设计专利,并向后者赔付10亿美元。但经过三星数年的上诉和复审,日前陪审团重新审理此案,并达成一致裁决,将赔付金额改为5.386亿美元,其中5.33亿美元是因为侵犯苹果三项设计专利,而530万美元是因为侵犯了苹果两项实用专利。 在陪审团公布最新裁决后,苹果在一份声明中表示:“事实是,三星公然抄袭了我们的设计。同时我们感谢陪审团的服务,他们一致同意三星应该为抄袭我们的产品付费。” 三星则回应称:“今天的裁决对三星有利,符合最高法院为设计专利损害赔偿设定的范围。我们会考虑所有选择,以取得不影响创造力的结果。” 苹果诉三星侵权案始于2011年4月份,当时苹果指控三星的某些智能手机侵犯了iPhone知识产权,包括专利和商标在内。2012年8月,苹果赢得了最初胜利,获赔10.49亿美元,但随后因法律问题和损害赔偿分歧而被迫回到法庭。据VentureBeat报道,在第一次裁决之后,三星向苹果支付了5.48亿美元赔偿金,另外3.99亿美元悬而未决。 在最近的重审中,关键问题始终是对所谓的“工业产品”的恰当定义。具体来说,计算苹果所遭受的损害时,是仅仅基于三星侵犯iPhone创新的具体价值,还是包含这些创新的手机总价值。如果售价600美元的手机包含300美元的侵权苹果配件,三星可能会辩称,它只对苹果造成300美元的损失。而苹果则会说,其300美元的创新能力帮助三星卖出了600美元的手机。 国最高法院将此案驳回给低级联邦法院,由联邦法院重新审理,以确定整部手机或其元件是否符合“工业产品”的定义。2017年10月份,联邦法院下令对这个问题进行陪审团复审,并使用了新的测试标准,重点在于四个因素:1)原告的专利中所声称的设计范围,包括图纸和书面描述;2)产品整体设计中相对突出的描述;3)从概念上来说,设计与产品整体是否截然不同;4)专利设计与产品其余部分的物理关系,是否专利设计与用户或卖方元件可以在物理上与整体产品分离,以及设计所体现的元件是否可与产品其余部件分开生产,亦或是元件是否可以单独出售。 不足为奇的是,各方都将其损害赔偿的标准两极化,以说服陪审团支持自己的诉求。三星提出的损害赔偿仅为2800万美元,而苹果则要求赔偿10亿美元,并要求陪审团考虑这样的情况,即三星曾经数以亿次地侵犯其专利。陪审团的裁决大致处在双方极端要求的中间位置,但高于最初在重审中所涉及的3.99亿美元,这似乎是苹果的胜利。 来源:星岛日报

7个字赔14万 电影《九层妖塔》字体侵权案判了

电影《九层妖塔》海报。网上图片 2015年9月,“陕西女婿”陆川执导的灾难探险片《九层妖塔》上映,20天取得了超过6亿的票房,并斩获多项大奖。 不过,这部电影惹的官司也不少,继著作权、插曲的侵权诉讼外,一起字体侵权案日前也一审宣判,电影制作方、发行方等4被告被判共同赔偿书法家向佳红14万元。 《九层妖塔》截图 《九层妖塔》截图 起诉:未经授权使用七个登记字体 索赔51万元 2013年12月,向佳红向广东省版权局申请作品名称为“向佳红毛笔行书字体”的作品著作权登记。向佳红昨日告诉华商报记者,他已在此套字体库中明确署名此套字体仅用于学习交流使用,商业使用需经其授权,同时留有其联系方式。 电影《九层妖塔》上映后,向佳红发现在该电影出现的道具《鬼族史》图书、《华夏日报》报纸上使用了他的书法作品“鬼”、“族”、“史”、“华”、“夏”、“日”、“报”。他认为,影片的制作、发行、投资和传播方未经过他许可,也未署名,侵犯了他对上述书法作品享有的署名权、复制权。 书法家向佳红书写对应7字。网上图片 此后,他将梦想者电影(北京)公司、北京环球艺动影业有限公司、乐视影业(北京)有限公司、中国电影股份有限公司起诉,请求判4被告共同支付版权使用费50万元、精神抚慰金1万元并在报纸上公开赔礼道歉。 答辩:被告认为仅为说明道具名称 属于合理使用 梦想者公司、环球艺动公司、中影公司共同辩称:涉案字体不是向佳红创作的,其对此不享有著作权;在3家公司使用前,涉案单字已经发表,仅出现在电影道具中,目的仅为说明道具名称,在于传递其所承载的中文语言含义,而非主要展示其作为美术作品的艺术价值。他们认为,这种使用方式属合理使用。 乐视影业公司辩称,涉案单字不具有独创性,不属于美术作品;涉案单字可在网站上在线生成并保存在个人电脑中,向佳红未对涉案单字及其所在的字库进行足够的权利限制;涉案单字仅为电影的一个要素,所占影片比重极小,不影响影片的商业价值。同时,该公司仅负责电影的投资、宣传和发行,未参与拍摄、制作,也不掌握电影道具的制作情况,不应承担任何责任。 一审判决:7个单字属于美术作品 四被告道歉并赔偿14万元 北京市朝阳区法院审理认为,书法的书写虽然受限于汉字本身笔画和结构上的固定搭配,但书写者仍借助具体的线条、点画等,在字形结构、偏旁部首比例、笔画长短、粗细选择、曲直设计等诸多方面进行调整和创造,融入自己的选择和判断,表现出独特艺术美感,体现出书写者自己的个性,从而具有符合著作权法要求的独创性,成为著作权法保护的美术作品。 本案中,向佳红主张权利的“鬼”、“族”、“史”、“华”、“夏”、“日”、“报”7个单字在断笔方式,布局结构,笔画粗细、曲直、长短以及繁简字组合等方面均体现出了独特的艺术美感,呈现出了不同于传统行书及其他常见字体的独创性表达,融入了书写者独特的智力判断和选择,属于著作权法规定的美术作品。 经对比,电影及预告片的道具使用的7个单字与向佳红涉案单字在字形整体结构,偏旁部首比例,笔画的长短、粗细、曲直选择等方面均无明显区别,可认定这7个单字是向佳红的7幅书法作品。 在电影作品和以类似摄制电影的方法创作的作品中,制片者通常会以片头、片头字幕或屏幕标注等方式为作者署名。四被告在使用涉案书法作品时未以适当方式表明向佳红是该作品的作者,侵害了其署名权。同时,法院认为4被告使用涉案单字的行为不属于合理使用。 日前,法院一审判决4被告在判决生效之日起30日内履行在报纸上登载声明的义务,向原告公开赔礼道歉,共同赔偿向佳红14万元。 官司缠身《九层妖塔》已三次被诉 华商报采访了解到,其实,《九层妖塔》已不是第一次因涉及知识产权侵权被起诉了。 2016年1月,《鬼吹灯》作者天下霸唱就曾以侵犯著作权为由,将《九层妖塔》电影方诉至法院。法院一审宣判判定《九层妖塔》电影方在发行、播放和传播该电影时署名天下霸唱为原著小说作者,并就涉案侵权行为刊登声明,赔礼道歉,消除影响。 因认为歌曲《迟到》被电影《九层妖塔》作为插曲及情节使用,侵犯了其修改权、保护作品完整权、复制权、改编权、发行权、摄制权等六项权利,台湾著名音乐人陈彼得将制片公司以及第三人中国音乐著作权协会告上法庭。4月25日,北京朝阳区法院一审判决中影公司、梦想者公司、乐视影业公司、环球艺动公司在全国公开发行的报刊上刊登致歉声明,此外,四被告与第三人中国音乐著作权协会共同赔偿原告经济损失30万元。  来源:华商报

苹果三星专利侵权案再开庭 苹果索赔10亿美元

网上图片 据外媒报道,苹果和三星本周再次对簿公堂,就三星侵犯苹果设计专利应当支付的赔偿金额展开复审。早在2012年,三星就被裁定侵犯了苹果的专利权,但过去6年中两家公司关于赔偿数额存在很大分歧。 目前,两家公司之间的核心问题在于,三星支付的损失赔偿是应当基于设备总值,还是基于模仿的手机功能。 苹果认为,损失赔偿应当基于iPhone的总价值,而三星认为应当只基于iPhone价值的一部分。三星律师约翰·奎因(John Quinn)表示:“他们希望以整部手机为基数。然而,苹果的设计专利并不覆盖整部手机。他们只应该以侵权元件为基数,而不是整部手机。” 昨天本案完成了陪审员的挑选,而今天开始了法庭辩论和发表证词。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)和乔尼·艾维(Jony Ive)等高管不会在庭审期间作证,但苹果设计团队高级总监理查德·豪沃斯(Richard Howarth)将讨论设计流程,苏珊·卡尔(Susan Kare)将讨论用户界面的图形设计。 苹果负责产品营销的副总裁格雷格·约斯威亚克(Greg Joswiak)于周二下午率先出庭作证。他表示,iPhone的设计是产品的核心,苹果为此承担了很大的风险。 早在2012年,三星就被判赔偿10亿美元,但这个数字最终降低至5.48亿美元。 在2015年三星支付给苹果的5.48亿美元中,有3.99亿美元与设计专利的侵权相关。三星当时表示,该公司就设计专利侵权被迫支付了一笔“不成比例”的赔偿,并向美国最高法院上诉,要求减少赔偿。 三星的上诉在一定程度上获得了成功。美国最高法院下令,上诉法院重新判断三星因设计专利侵权而需要赔偿苹果的金额,这导致了本周的庭审。 本周,苹果要求三星支付10亿美元的损失赔偿。苹果表示,尽管这笔赔偿确实很多,但“三星的侵权多达数千万次”。另一方面,三星则要求陪审团将损失赔偿金额下调至2800万美元。(编译/陈桦) 来源:腾讯科技